<<
>>

_ 2. Недействительность компаний

Недействительность компаний в Первой директиве

Трансформация Директивы в государствах-участниках

Значение гармонизации для свободы перемещения компаний

До гармонизации правил о недействительности компаний посредством Первой директивы эти правила значительно различались в европейских правопорядках.

В странах, исторически рассматривавших компанию как договор, ее недействительность регулировалась нормами обязательственного, точнее договорного, права. Она являлась недействительной, если был недействителен лежащий в ее основе учредительный договор; недействительность учредительного договора наступала по тем же основаниям, что и недействительность любой сделки: пороки воли сторон, недееспособность сторон и проч. В результате все основания, по которым двусторонний договор является ничтожным или оспоримым, распространялись в принципе и на компании. Это было характерно в особенности для классического французского права. Проведенная во Франции в 1966 г. реформа в этом отношении ничего не изменила: ст. 360 Закона о торговых компаниях от 24 июля 1966 г. установила, что компания может быть недействительной по основаниям, предусмотренным договорным правом.

Строгое следование договорному праву приводило бы, однако, к тому, что изъяны учредительного договора автоматически влекли бы за собой недействительность компании. Кроме того, недействительную компанию следовало бы рассматривать как не существовавшую, поскольку по общему правилу недействительная сделка с самого начала не порождает каких-либо правовых последствий. Это серьезно нарушало бы устойчивость оборота. Поэтому и во Франции, и в других странах романской системы правила о недействительности компаний были смягчены по сравнению с аналогичными правилами, относящимися к договорам. Во-первых, не всякий изъян учредительного договора вызывал недействительность компании: в большинстве случаев участникам предоставлялась возможность устранить нарушения*(293). Во-вторых, если она все-таки признавалась недействительной, то последствия недействительности распространялись лишь на будущее время.

Другие страны ЕС, опираясь на органическую теорию, делали вывод, что в случае изъянов учредительного договора компания как самостоятельная организация продолжает существовать, по крайней мере в отношениях с третьими лицами, если выполнены предусмотренные в законе требования к ее созданию. Например, в Германии недееспособный учредитель не становился участником компании, но сама компания продолжала существовать между дееспособными участниками. Так же обстояли дела в Бельгии и Люксембурге*(294).

С другой стороны, в законодательстве Германии, а также Италии содержалось много оснований недействительности по формальным причинам, в особенности по причине отсутствия предусмотренной законом информации в уставе.

<< | >>
Источник: Дубовицкая Е.А.. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. - М.: Волтерс Клувер, 2004. 2004

Еще по теме _ 2. Недействительность компаний:

  1. Недействительность компаний в Первой директиве
  2. 4. Абсолютно-недействительные (ничтожные) и относительно-недействительные (оспоримые) сделки.
  3. Глава 4. Наднациональные компании и их роль в реализации положений о свободе перемещения компаний
  4. 4.2. Условия действительности сделок. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания сделок недействительными
  5. Тема 8. Элементы правового статуса страховых компаний Права страховых компаний
  6. 6.2. Признание завещания недействительным
  7. § 3. Понятие и основания недействительности сделок
  8. 4. Недействительность части сделки
  9. 13. недействительные сделки
  10. 4. Недействительность договоров
  11. 4. Недействительность договоров
  12. 1. Понятие и значение недействительности сделки
  13. Недействительность международного договора
  14. Тема № 20. Последствия недействительности сделок.
  15. Статья 74. Признание обмена жилыми помещениями недействительным